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羅翔:吸毒是否入刑需要具體問題具體分析

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據(jù)人民法院報12月11日報道,近期,有關(guān)“吸毒是否入刑”引發(fā)社會熱議,成為法治研究的新課題,為此,人民法院報特邀中國政法大學刑事司法學院教授、博士生導師、刑法學研究所所長羅翔撰寫署名文章。

全文如下:

吸毒是否入刑需要具體問題具體分析

中國政法大學刑事司法學院教授、博士生導師、刑法學研究所所長 羅翔

近日,有人提出吸毒入刑的主張。不少人問我的立場,我的立場就是需要具體問題具體分析,和光同塵較之非黑即白也許是一個較好的選擇。從應(yīng)然的角度,吸毒入刑有一定的道理;從實然的角度,不少吸毒行為本來就已經(jīng)進入現(xiàn)行刑法。維特根斯坦說,“我的語言的界限意味著我的世界的界限”,哲學就是語言游戲。很多時候,公共討論的分歧在于人們對于相同的語言采取了不同的理解。但是語言本身是具有模糊性的,一個詞、一個句子的意義,并非百分之百對應(yīng)著客觀世界中的某個實體,在不同的語境中含義是不一樣的。

一、關(guān)于吸毒應(yīng)然的入刑。吸毒是否屬于犯罪,從而應(yīng)按照刑法處理呢?這取決于對犯罪與刑法的定義。一般認為,三年有期徒刑是輕、重罪的分界點。2023年《刑事檢察工作白皮書》顯示,在檢察機關(guān)審查起訴的案件中,判處三年有期徒刑以下刑罰的輕罪案件人數(shù)占比從1999年的54.4%上升至2023年的82.3%。不少學者認為,我國犯罪治理已邁入“輕罪時代”。還有學者提出微罪概念,認為不滿一年有期徒刑的犯罪屬于微罪,但主流意見認為,這種微罪其實也屬于輕罪。如果保留微罪的概念,它其實應(yīng)該是治安管理處罰法規(guī)制的不法行為。這也是為什么學界往往把治安管理處罰法稱之為“小刑法”。根據(jù)治安管理處罰法的規(guī)定,吸食、注射毒品的,可以進行行政拘留。因此,如果把治安管理處罰法稱之為“小刑法”,那么吸毒自然也屬于犯罪。

行政拘留是一種非常嚴厲的處罰措施,對此學界大致有兩種立場。一種是將治安管理處罰納入刑法,由法院進行裁決,不少刑法學者主張這種觀點。在剝奪人身自由方面,行政拘留比限制人身自由的管制、緩刑更嚴厲。既然更輕的管制、緩刑都要由法院裁判,那么更重的行政拘留更應(yīng)接受事前的司法審查。按照這種觀點,吸毒等治安不法行為自然也應(yīng)該放在整體的刑法典中進行規(guī)制。

行政法的學者一般不采取上述立場,他們主要認為行政拘留必須接受聽證,行政處罰應(yīng)當盡可能少用拘留,如果適用拘留的處罰決定,那就必須要有聽證程序,給當事人更多事前救濟的機會。新修訂的治安管理處罰法第一百一十七條部分采納了這種見解,“公安機關(guān)作出吊銷許可證件、處4000元以上罰款的治安管理處罰決定或者采取責令停業(yè)整頓措施前,應(yīng)當告知違反治安管理行為人有權(quán)要求舉行聽證;違反治安管理行為人要求聽證的,公安機關(guān)應(yīng)當及時依法舉行聽證。對……可能執(zhí)行行政拘留的未成年人,公安機關(guān)應(yīng)當告知未成年人和其監(jiān)護人有權(quán)要求舉行聽證;未成年人和其監(jiān)護人要求聽證的,公安機關(guān)應(yīng)當及時依法舉行聽證……前兩款規(guī)定以外的案情復(fù)雜或者具有重大社會影響的案件,違反治安管理行為人要求聽證,公安機關(guān)認為必要的,應(yīng)當及時依法舉行聽證……”因此,對于未成年人的行政拘留,未成年人和其監(jiān)護人要求聽證的,公安機關(guān)必須舉行聽證。但是對于成年人而言,只有當涉及吊銷許可證件、處4000元以上治安罰款或者采取責令停業(yè)整頓措施,經(jīng)當事人請求,才應(yīng)當舉行聽證。需要思考的是,剝奪人身自由的行政拘留是否比吊銷許可證、罰款、停業(yè)整頓對當事人的影響更為嚴重呢?那么,對于上述兩種立場,哪種立場更為合適?還有待進一步研究。



二、關(guān)于吸毒實然的入刑。厲行禁毒是我國對待毒品問題的一貫立場,從未松動。法律對吸毒也進行了嚴厲的打擊與管控,雖然吸毒并未一律規(guī)定為現(xiàn)行刑法中的犯罪,但是不少吸毒及關(guān)聯(lián)行為在事實上都被規(guī)定為犯罪,吸毒既可能是重罪,也可能是輕罪,當然也可能是治安管理處罰法上的微罪。比如,以販養(yǎng)吸是妥妥的販賣毒品罪;吸毒者持有毒品數(shù)量較大的構(gòu)成非法持有毒品罪,最高可以判處七年有期徒刑;吸毒者唆使他人一起吸的,可以構(gòu)成引誘、教唆吸毒罪;吸毒者讓他人一起陪吸的,可能構(gòu)成容留吸毒罪。諸如此類,不一而足。

對于按照現(xiàn)行刑法不構(gòu)成犯罪的吸毒行為,禁毒法也有非常嚴格的管控措施。1997年刑法第三百四十七條規(guī)定:“走私、販賣、運輸、制造毒品,無論數(shù)量多少,都應(yīng)當追究刑事責任,予以刑事處罰?!钡?007年的禁毒法第五十九條卻規(guī)定,走私、販賣、運輸、制造毒品的,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予治安管理處罰。顯然,按照現(xiàn)行刑法的規(guī)定,走私、販賣、運輸、制造毒品一律構(gòu)成犯罪。但是按照禁毒法的規(guī)定,走私、販賣、運輸、制造毒品,還有不構(gòu)成犯罪、只按照治安處罰的可能。兩個法律顯然發(fā)生了沖突,原因何在?



一個重要原因可能跟毒品的定義有關(guān)。嚴厲打擊毒品犯罪是我們基本的刑事政策,但這并不意味著要搞簡單的“一刀切”。1997年刑法第三百五十七條對毒品進行了定義:“本法所稱的毒品,是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。”2007年通過的禁毒法也采納了這個定義。可見,毒品除了人們所熟知的鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因之外,還有很多使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。依據(jù)2025年修訂施行的《麻醉藥品和精神藥品管理條例》的規(guī)定,“麻醉藥品和精神藥品按照藥用類和非藥用類分類列管”,其中《非藥用類麻醉藥品和精神藥品目錄》共規(guī)定了396種,《藥用類麻醉藥品目錄》共計32種,《藥用類精神藥品目錄》共計96種(第一類18種,第二類78種),不少治療抑郁、失眠的藥品都屬于精神藥品,比如人們熟知的佐匹克隆、唑吡坦(思諾思就是唑吡坦的常見商品名之一)。無論是藥用類和非藥用類的麻精藥品在法律定義上其實都屬于毒品。這就是為什么司法實踐中曾有一些

抑郁癥患者從海外購買抗抑郁的藥品被判走私毒品罪,人生軌跡被完全改變。又如著名的“鐵馬冰河”案,罕見癲癇病患兒家屬購買國內(nèi)沒有上市的精神藥品氯巴占被控走私、販賣毒品罪。胡某某家中有患有癲癇疾病的未成年子女,日常服用喜保寧治療。在為女兒購買藥品的過程中,胡某某聯(lián)系到境外販賣氯巴占的人員。后胡某某為牟取利益,非法從事氯巴占、喜保寧代購,即低價從境外購買,加價后通過微信群向患有癲癇疾病人的家屬販賣。2023年3月31日,法院判決被告人不構(gòu)成走私販賣毒品罪,構(gòu)成非法經(jīng)營罪,但考慮到情節(jié)和社會危害,判處免予刑事處罰。

正是考慮到毒品有藥用和非藥用之分,所以禁毒法改變了刑法“一刀切”的規(guī)定,應(yīng)該說,這是一種明顯的制度進步。根據(jù)禁毒法的規(guī)定,強迫他人吸食、注射毒品也有追究治安處罰的可能(比如父親強迫女兒服用含有一類精神藥品的“聰明藥”),所以新修訂的治安管理處罰法也進行了相應(yīng)的調(diào)整。法律的規(guī)定應(yīng)當盡可能面面俱到,不能掛一漏萬,也不能掛萬漏一,避免打擊不足和避免打擊過度是法律中一個永恒的矛盾。有人批評法律人思考問題容易想到極端案件,屬于以偏概全。但是,如果法律不考慮例外現(xiàn)象,有沒有可能當你或你的家人成為例外,你們就成為了犧牲品呢?

同時,2023年6月26日最高人民法院《全國法院毒品案件審判工作會議紀要》也對相關(guān)問題作出了明確:“走私、販賣、運輸、制造國家規(guī)定管制的、沒有醫(yī)療等合法用途的麻醉藥品、精神藥品的,一般以走私、販賣、運輸、制造毒品罪定罪處罰……對于確有證據(jù)證明出于治療疾病等相關(guān)目的,違反有關(guān)藥品管理的國家規(guī)定,未經(jīng)許可經(jīng)營國家規(guī)定管制的、具有醫(yī)療等合法用途的麻醉藥品、精神藥品的,不以毒品犯罪論處;情節(jié)嚴重,構(gòu)成其他犯罪的,依法處理。實施帶有自救、互助性質(zhì)的上述行為,一般可不作為犯罪處理;確須追究刑事責任的,應(yīng)依法充分體現(xiàn)從寬。因治療疾病需要,在自用、合理數(shù)量范圍內(nèi)攜帶、寄遞國家規(guī)定管制的、具有醫(yī)療等合法用途的麻醉藥品、精神藥品進出境的,不構(gòu)成犯罪?!痹摷o要的觀點其實也是法律界的普遍共識,那就是罪刑相當,比例原則,重罪重刑,輕罪輕刑,微罪微處,無罪不罰,而不能簡單的“一刀切”。因為,法律是對人最低的道德要求,己所不欲,勿施于人。

三、公共討論與有限理性。我們每個人都是有限的,所以每個公共議題可能都有正說、反說、折衷說,即便你堅持自己的觀點,但也許對立立場也有相對的合理性。有時和光同塵的“狐貍式”思維比非此即彼的“刺猬式”思維更恰當。作為老師,我有一個很大的職業(yè)習慣,就是好為人師。但是我現(xiàn)在越來越覺得,因為立場背景等諸多因素不同,人其實是很難被說服的,因此說出觀點比說服他人更重要。有時說出你的觀點,其實就已經(jīng)盡到了責任。

法律變革并非學校的辯論賽,它要考慮很多問題,盡可能平衡各種利益,不能為了少數(shù)犧牲多數(shù),否則就會出現(xiàn)特權(quán);也不能只看多數(shù),絲毫不顧及少數(shù),否則就無法防止多數(shù)暴政,“蘇格拉底之死”也就會反復(fù)出現(xiàn)。

法律始終是一種平衡的藝術(shù),沒有終局性的善,只有方向性的好。古人說,刑法起源于兵法,但兵法的最高境界是不戰(zhàn)而屈人之兵,攻心為上。懲罰不是越重越好,當然也不是越輕越好,必須平衡懲罰不法和保障人權(quán)這兩個價值,“能攻心則反側(cè)自消,從古知兵非好戰(zhàn);不審勢即寬嚴皆誤,后來治蜀要深思”。無論如何,法律人必須戒除對重刑主義的成癮性依賴。借用中國刑法學研究會會長賈宇老師在中國刑法研究會2025年全國年會的話:“摒棄對刑法的盲目迷信,推動慎刑原則在更大范圍內(nèi)達成共識,是我們這一代學人的使命。”



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